論濫用職權(quán)罪的罪過形式
作者:朱建峰
濫用職權(quán)罪,是指國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)或者超越職權(quán),致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為。
我國1979年《刑法》沒有規(guī)定濫用職權(quán)罪,1997年修訂刑法時在現(xiàn)行《刑法》第397條第一款增加規(guī)定了國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)的犯罪行為,與玩忽職守行為并列為犯罪行為,從而增設(shè)了濫用職權(quán)罪。但是現(xiàn)行的刑法卻沒有規(guī)定濫用職權(quán)罪的罪過形式是故意還是過失。這就不可避免的在刑法理論界和司法實務(wù)部門引起了比較廣泛的甚至是頗為激烈的爭論,因此,深入探討濫用職權(quán)罪的罪過形式,是非常必要的。筆者在文章中對濫用職權(quán)罪的罪過形式的不同認識進行了羅列,反駁了“復(fù)合罪過說”和“故意罪過說”的觀點,提出并論證了濫用職權(quán)罪的罪過形式應(yīng)當是過失這一觀點,也算是一家之言。
關(guān)鍵詞: 濫用職權(quán) 罪過 形式
濫用職權(quán)罪,是指國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)或者超越職權(quán),致使公共財產(chǎn)、國家和人[i]民利益遭受重大損失的行為⑴。我國1979年《刑法》沒有規(guī)定濫用職權(quán)罪,然而,在司法實踐中,由于國家工作人員濫用職權(quán)的行為存在于國家機關(guān)管理工作的各個方面,具體表現(xiàn)更是千差萬別。因此1979年的刑法及司法解釋和經(jīng)濟法律、行政法律中的有關(guān)國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)行為的處罰規(guī)定,顯然是難以適應(yīng)司法實踐懲治此類犯罪行為的需要。并且濫用職權(quán)行為在主觀、客觀特征方面并不能為玩忽職守行為所完全包容,因而,對濫用職權(quán)行為均以玩忽職守罪追究刑事責(zé)任,一方面難以準確地反映此類犯罪行為的本質(zhì)特征,另一方面,由于附屬刑法規(guī)范關(guān)于追究濫用職權(quán)犯罪刑事責(zé)任的規(guī)定過于分散,條文用語模糊、籠統(tǒng)⑵。這正如有的學(xué)者所指出的:在非刑事法律中規(guī)定追究濫用職權(quán)行為的刑事責(zé)任是必要的,但是由于刑法本身存在的缺陷,使附屬刑法規(guī)范關(guān)于濫用職權(quán)罪的規(guī)定無異于一種“怪胎”,在理論上造成一系列矛盾,在實踐中造成許多困難⑶。1997年修訂刑法時立法機關(guān)采納了刑法理論和司法實踐部門的建議,在現(xiàn)行《刑法》第397條第一款增加規(guī)定國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)的犯罪行為,與玩忽職守行為并列為犯罪行為,從而增設(shè)了濫用職權(quán)罪,解決了司法實踐中長期以來對濫用職權(quán)犯罪行為的懲治無法可依的難題,使我國的刑事立法關(guān)于國家工作人員瀆職犯罪的規(guī)定更加完善,對于我國目前大力推進的公務(wù)員制度建設(shè)提供了有力的刑事法律保障⑷。但從現(xiàn)行刑法第397條的規(guī)定中可以看出我國刑法沒有明確規(guī)定濫用職權(quán)罪的罪過形式是故意還是過失。這就不可避免的在刑法理論界和司法實務(wù)部門引起了頗為激烈的爭論,因此,深入探討濫用職權(quán)罪的罪過形式,是非常必要的。
濫用職權(quán)罪罪過形式認識的分歧,歸納起來主要有以下幾種觀點:第一種觀點主張,其罪過形式只能是過失⑸;第二種觀點主張,本罪的罪過形式既可以是故意,也可以是過失,其中有的認為本罪的罪過形式是間接故意和過失⑹;有的則認為對于故意,既可以是直接故意,也可以是間接故意。對于過失而言,一般只包括過于自信的過失,不包括疏忽大意的過失。 第三種觀點主張,本罪的罪過形式只能是故意⑦,其中有人認為本罪的罪過形式是間接故意;還有人認為,本罪的罪過形式是直接故意,即行為人希望危害結(jié)果發(fā)生⑻;還有學(xué)者認為既包括直接故意,也包括間接故意。
以上觀點孰是孰非?筆者不宜對以上觀點逐個進行評析,這里只談?wù)剛人的看法:
一、 同一罪名中不能存在兩種罪過形式
本罪的罪過形式既可以是故意,也可以是過失,這種觀點實際上就是認為一個基本犯罪構(gòu)成可以有兩種不同的罪過,即“復(fù)合式罪過”。從刑法的規(guī)定來看,任何一種具體的犯罪只有一種罪過形式,在不同罪過形式支配下實施的相同的危害行為,其犯罪的社會危害性質(zhì)及其程度是有區(qū)別的,屬于不同罪質(zhì)的犯罪。相同罪質(zhì)的行為同一罪名,不同罪質(zhì)的行為不同罪名,這是確定罪名的基本原則⑼。因此,在同一個罪名里,行為人的主觀罪過形式不是屬于故意,就是屬于過失,不可能既表現(xiàn)為故意,又表現(xiàn)為過失⑽。因此,第二種觀點有失科學(xué)。
二、 濫用職權(quán)罪的罪過形式不能是故意
第三種觀點主張,本罪的罪過形式只能是故意,理論界贊成此觀點的人雖然甚多,但筆者認為,這種觀點是值得商榷的。
(一) 把濫用職權(quán)罪視為故意犯罪違背刑法的基本原理
刑法第397條第2款的規(guī)定:“國家機關(guān)工作人員徇私舞弊,犯前款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定!痹摽钏f的“前款罪”即是濫用職權(quán)罪和玩忽職守罪。如果認為濫用職權(quán)罪是故意犯罪、玩忽職守罪是過失犯罪,那么徇私舞弊濫用職權(quán)構(gòu)成犯罪的當然亦是故意犯罪、徇私舞弊玩忽職守構(gòu)成犯罪的也當然是過失犯罪。這在邏輯上是無法自圓其說的。
首先,濫用職權(quán)和玩忽職守,都是一種因為瀆職而導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果的行為,所不同的只是“濫用職權(quán),是指國家機關(guān)工作人員不依法行使職權(quán)而利用手中的權(quán)力胡作非為;玩忽職守,是指國家機關(guān)工作人員疏于職守,不按法律、法規(guī)或規(guī)章行使管理權(quán)”。⑾亦即前者主要表現(xiàn)為積極作為的瀆職,后者主要表現(xiàn)為消極不作為的瀆職。如果認為為了徇私舞弊而用積極作為的方式瀆[ii]職造成嚴重后果的構(gòu)成故意犯罪,而同樣是為了徇私舞弊,以消極不作為的方式瀆職造成嚴重后果的,又是構(gòu)成過失犯罪,這顯然是把作為與不作為當做區(qū)分故意與過失的依據(jù)。這與作為與不作為并不決定罪過形式的刑法原理是相悖的。
其次,刑法之所以把濫用職權(quán)罪與玩忽職守罪規(guī)定在同一個條文中,總是因為它們之間在客觀方面或者主觀方面具有某種相似性。而濫用職權(quán)與玩忽職守在行為特征上,一個是積極作為超越職權(quán),一個是消極懶惰有權(quán)不用,二者恰恰相反,很難說具有相似之處。相反,在主觀方面,由于濫用職權(quán)和玩忽職守的行為與危害結(jié)果之間都具有一定的或然性,以致行為人在實施這些行為時,對危害結(jié)果的認識和態(tài)度具有相似之處,即通常都是在應(yīng)當預(yù)見而沒有預(yù)見或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免的心理狀態(tài)下實施危害行為的。正是基于對這兩種犯罪心理態(tài)度和危害結(jié)果的考慮,刑法才將其規(guī)定在同一個條文中,并且只要是徇私舞弊,不論濫用職權(quán)還是玩忽職守,都處以相同的刑罰。這就是說,從立法意圖上看,立法者并不是把濫用職權(quán)罪和玩忽職守罪看做兩種性質(zhì)截然不同的犯罪,而是作為性質(zhì)相同但表現(xiàn)形態(tài)略有區(qū)別的犯罪規(guī)定的。
(二)把濫用職權(quán)罪視為故意犯罪,難以與刑法中的類似犯罪相協(xié)調(diào)
刑法分則第二章第131條—139條規(guī)定的9種重大責(zé)任事故方面的犯罪,都包含違犯規(guī)章制度和職責(zé)要求,濫用職務(wù)或業(yè)務(wù)便利的故意行為。但是這些犯罪都是過失犯罪。特別是刑法第134條規(guī)定的重大責(zé)任事故罪,其法定的罪狀表述中明確包含了“強令工人違章冒險作業(yè)”因而發(fā)生重大事故或者造成其它嚴重后果的情況。這種情況與刑法第397條規(guī)定的濫用職權(quán)罪,在行為特征和罪過形式上絕無二致。但是對于重大責(zé)任事故罪,學(xué)術(shù)界一致認為時過失犯罪。既然“強令工人違章冒險作業(yè)”因而發(fā)生重大事故或者造成其它嚴重后果的是過失犯罪,那么我們又有什么理由不認為濫用職權(quán)導(dǎo)致發(fā)生嚴重后果的不是過失犯罪呢?
事實上,濫用職權(quán)罪與重大責(zé)任事故罪,除了主體身份不同以及由此引起的違反職務(wù)要求的具體內(nèi)容不同之外,無論在行為方式上,還是在行為與結(jié)果的聯(lián)系上,都具有基本相同的特點,甚至重大責(zé)任事故罪中行為與結(jié)果之間的因果關(guān)系比濫用職權(quán)罪中行為與結(jié)果之間的因果關(guān)系更直接、更密切(因為它更接近于實際操作)。既然在重大責(zé)任事故罪中,學(xué)者們并沒有要求行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,也沒有斷言行為人對危害結(jié)果一定持有放任的心理態(tài)度,那么在濫用職權(quán)罪中,要求行為人明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,就是過分的,而斷言行為人對危害結(jié)果一定持有希望或者放任的心理態(tài)度,更是沒有根據(jù)的。
反過來看,如果按照重大責(zé)任事故罪的法理,把濫用職權(quán)罪視為過失犯罪,強調(diào)行為人在實施濫用職權(quán)的行為時應(yīng)當預(yù)見到自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,不僅不影響對濫用職權(quán)的制裁,而且更容易讓行為人認罪伏法,更容易說服教育其它人。
不少學(xué)者把濫用職權(quán)的罪過形式說成是故意,也許是受瀆職罪一章中規(guī)定的徇私枉法罪、私放在押人員罪、徇私舞弊不移交刑事案件罪等犯罪罪過形式的影響。因為這些犯罪都是濫用職權(quán)的犯罪,并且都是故意犯罪,所以統(tǒng)攬這些犯罪的濫用職權(quán)犯罪似乎也應(yīng)當是故意犯罪。但是如果仔細分析瀆職罪的立法精神,就會發(fā)現(xiàn)這種看法是錯誤的。第一,濫用職權(quán)罪與其它故意型濫用職權(quán)的犯罪的犯罪類型不同。按照刑法條文的明確規(guī)定,徇私枉法罪、私放在押人員罪等犯罪都是行為犯,只要是故意實施了這些特定的濫用職權(quán)的行為,即使沒有造成嚴重后果,也構(gòu)成犯罪。如前所述,在行為犯中,危害結(jié)果與危害行[iii]為總是同時發(fā)生的,對結(jié)果的故意隱含在對行為的故意之中,只要能夠證明行為人對自己的行為具有故意,亦即表明其對該行為所產(chǎn)生的危害結(jié)果具有故意。所以這些犯罪都是故意犯罪。與之相反,濫用職權(quán)罪是結(jié)果犯,雖有濫用職權(quán)的行為,但是如果沒有造成嚴重后果,就不能構(gòu)成犯罪。因而對該行為的故意并不意味著對結(jié)果的故意,對行為的故意亦不能決定犯罪的罪過形式。第二,刑法對濫用職權(quán)罪關(guān)注的焦點與對其它故意型濫用職權(quán)的犯罪關(guān)注的焦點不同。同是濫用職權(quán),其危害社會的程度是不一樣的。刑法之所以規(guī)定某些特殊的濫用職權(quán)的犯罪為行為犯,是因為這些行為不僅直接表現(xiàn)為國家機關(guān)工作人員濫用其職權(quán)的行為,而且這些行為本身就是違反國家有關(guān)法律的行為,本身具有嚴重的社會危害性。如司法工作人員徇私枉法、徇情枉法,對明知是無罪的人而使他受追訴、對明知有罪的人而故意包庇不使他受追訴,或者在刑事審判活動中故意違背事實和法律作枉法裁判的;海關(guān)工作人員徇私舞弊,放走走私的行為等,這些行為一經(jīng)實施,在客觀上就會使國家和人民利益遭受重大損失或者嚴重破壞國家法治。在這些犯罪中,國家動用刑罰所要禁止的是這種行為本身,因此刑法將其規(guī)定為行為犯,也因為如此,對行為的心理態(tài)度決定犯罪的罪過形式。相反,就一般的濫用職權(quán)而言,其本身并不具備嚴重的社會危害性。例如工商行政管理人員濫用行政處罰權(quán),對沒有違法經(jīng)營的工商戶處以罰款或吊銷營業(yè)執(zhí)照等處分公安人員逾越職權(quán)對無照經(jīng)營者處以罰款等,這些行為無疑是濫用職權(quán)的行為,并且是故意實施的行為,但是這些行為本身對社會的危害不大,沒有達到非得動用刑罰來懲罰的程度。所以刑法并沒有把這類濫用職權(quán)的行為統(tǒng)統(tǒng)規(guī)定為犯罪,只是規(guī)定,這種濫用職權(quán)的行為,只有造成了嚴重后果的,才構(gòu)成犯罪。因此在濫用職權(quán)罪中,立法者關(guān)注的是危害社會的結(jié)果,濫用職權(quán)的行為是否在客觀上造成了嚴重后果,是區(qū)分濫用職權(quán)行為中罪與非罪的關(guān)鍵。而對這種危害結(jié)果的心理態(tài)度,自然而然也就成了決定該罪罪過形式的標準。對這種由濫用職權(quán)構(gòu)成的犯罪,筆者稱其為過失型濫用職權(quán)的犯罪。其法理與重大責(zé)任事故罪的法理是相同的。
(三)將濫用職權(quán)罪視為故意犯罪,就可能使刑法理論陷入困境
按照故意犯罪的原理,已經(jīng)著手實施犯罪行為,由于犯罪分子以外的原因而沒有發(fā)生作為犯罪構(gòu)成要件的危害結(jié)果時,應(yīng)當構(gòu)成犯罪的未遂。實施了濫用職權(quán)的行為,但沒有致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情況并不鮮見。濫用職權(quán)罪如果是故意犯罪,那么如果實施了濫用職權(quán)的行為但在客觀上沒有造成嚴重后果,就應(yīng)當構(gòu)成濫用職權(quán)罪的未遂。然而事實上,刑法明確規(guī)定,濫用職權(quán)的行為構(gòu)成犯罪必須是“致使公共的財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失”的。雖然實施了濫用職權(quán)的行為,但是沒有致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的,就不構(gòu)成犯罪。這與犯罪未遂的理論是矛盾的。這種矛盾恰恰表明,濫用職權(quán)罪不是故意犯罪,它無法適用故意犯罪的原理。
三、濫用職權(quán)罪的罪過形式應(yīng)當是過失
(一)從故意與過失的區(qū)分標志看,本罪的罪過形式是過失
罪過是行為人對其行為的社會危害結(jié)果的心理態(tài)度,我國的刑法典將犯罪主觀方面的核心定位于“危害社會的結(jié)果”,是科學(xué)的。根據(jù)罪行法定的要求,認定犯罪的規(guī)格和標準即犯罪構(gòu)成要件是由刑法明確規(guī)定的。罪過形式即犯罪的主觀方面作為犯罪構(gòu)成的要件之一,對其概念的揭示和理解應(yīng)當符合刑法的規(guī)定,我國〈刑法〉14條和第15條分別對犯罪故意和犯罪過失作出了明確的規(guī)定。第14條規(guī)定:“明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生,因而構(gòu)成犯罪的,是故意犯罪!钡15條規(guī)定:“應(yīng)當預(yù)見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果,因為疏忽大意而沒有預(yù)見,或者已經(jīng)預(yù)見而輕信能夠避免,以至發(fā)生這種結(jié)果的,是過失犯罪。”上述規(guī)定中所說的“明知”“預(yù)見”,是指對“危害社會結(jié)果”的認識因素;“希望”、“放任”、“輕信能夠避免”,是指對“危害社會結(jié)果”的意志態(tài)度?梢姺缸镏饔^方面的核心在于“危害社會的結(jié)果”是刑法的明確規(guī)定。⑿
下面我想舉例來對濫用職權(quán)罪的主觀罪過形式進行分析:
案例:某地方政府中城市建設(shè)部門的主要領(lǐng)導(dǎo)張某,為了照顧老戰(zhàn)友的情面,利用職權(quán)將一段城市高架橋的建設(shè)項目,私下未通過招標就交給了只具有國家三級施工資質(zhì)(按規(guī)定至少應(yīng)當具備國家二級施工資質(zhì))的企業(yè),同時再三叮嚀施工單位要確保工程質(zhì)量,確保投資不超.后來由于施工單位的技術(shù)水平方面的原因,加上工程管理中出現(xiàn)了重大漏洞,導(dǎo)致橋塌人亡,損失慘重,張某涉嫌構(gòu)成濫用職權(quán)犯罪。在分析該領(lǐng)導(dǎo)的主觀罪過時,人們產(chǎn)生了不同的認識。一種觀點認為其主觀罪過是故意(間接故意),其依據(jù)就是刑法第14條的規(guī)定,行為人明知自己的行為會產(chǎn)生危害社會的結(jié)果而放任這種危害結(jié)果的發(fā)生,行為人在主觀上是放任故意或容忍故意,所以其主觀罪過形式應(yīng)當是故意。筆者的觀點則認為其主觀罪過是過失(過于自信的過失),其依據(jù)就是刑法第15條的規(guī)定,因為從認識因素上來講,行為人已經(jīng)預(yù)見到了自己違規(guī)操作的行為可能會發(fā)生危害社會的結(jié)果,但是從其主觀意志因素來講他絕對不希望出現(xiàn)橋塌人亡的結(jié)果,由于他輕信能夠避免,才導(dǎo)致了這種危害結(jié)果的發(fā)生。所以筆者認為這個典型案例完全可以說明濫用職權(quán)罪的主觀罪過形式就是過失。
我們知道任何犯罪都侵犯了我國刑法所保護的社會關(guān)系,其原因就在于所有犯罪都造成了或者可能造成危害社會的結(jié)果。因此,盡管危害社會的結(jié)果是由危害社會的行為所造成的,但只有危害社會的結(jié)果才能最集中的體現(xiàn)行為的社會危害性。離開了危害社會的結(jié)果,行為的社會危害性便無從談起。相應(yīng)地,行為人對自己行為的危害社會結(jié)果的認識與否和態(tài)度如何,就最集中的體現(xiàn)出行為人對其行為所侵犯的社會關(guān)系的心理態(tài)度,也就理所當然的成為犯罪主觀方面的核心內(nèi)容。同時,只有將對危害社會結(jié)果的心理態(tài)度視為犯罪主觀方面的核心內(nèi)容,才能區(qū)分故意犯罪和過失犯罪,因為在某些公認的過失犯罪中,行為人對其導(dǎo)致危害社會結(jié)果發(fā)生的行為的態(tài)度完全可能是故意的。如在交通肇事犯罪中,行為人對其導(dǎo)致交通事故發(fā)生的違反交通管理法規(guī)的行為的態(tài)度便可能是明知而有意實施的,但不能因此說交通肇事罪是故意犯罪。⒀ 濫用職權(quán)罪屬于結(jié)果犯,不能以行為人對其行為本身的心態(tài)作為確定罪過形式的依據(jù),而應(yīng)當以行為人對其行為所造成的危害社會的結(jié)果的意志因素作為確定罪過形式的依據(jù)。所以說本罪的罪過形式是過失。
二)從客觀實際看,“故意罪過說”的邏輯前提是不真實的
筆者認為,濫用職權(quán)罪的主觀方面必須出于故意,這種解釋存在一個致命的缺陷,即它立論的邏輯前提是不真實的。即“行為人明知自己濫用職權(quán)的行為會導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生!卑凑者@種解釋,所有濫用職權(quán)的人都明知自己濫用職權(quán)的行為會導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果,并且希望或放任這種重大損失結(jié)果的發(fā)生,這與實際情況是不相符合的。濫用職權(quán)罪的主體是國家機關(guān)工作人員。國家機關(guān)工作人員的職權(quán)主要是管理性質(zhì)的職權(quán)。這種管理性質(zhì)的職權(quán)是以行政命令為基本特征并且通常表現(xiàn)為(至少包含著)指揮權(quán)而不是實際操作,因而它在許多情況下,并不直接造成重大危害結(jié)果,而是存在著某些中間環(huán)節(jié)。這些中間環(huán)節(jié)對危害結(jié)果的發(fā)生具有更直接地接聯(lián)系。也就是說,濫用職權(quán)的行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系是一種間接因果關(guān)系,具有一定的或然性。實施了濫用職權(quán)的行為,可能致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失,也可能不會致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失。正如有的學(xué)者指出的:行為人雖有濫用職權(quán)的行為,但其行為并沒有導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果,則對行為人之行為不應(yīng)按犯罪論處。⒁ “構(gòu)成濫用職權(quán)罪必須造成公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的后果,如果沒有后果,即使行為人系濫用職權(quán)主體,其濫用職權(quán)行為出于故意,也不能認定其構(gòu)成濫用職權(quán)罪。因為在現(xiàn)實社會生活中,存在行為人濫用職權(quán)而被管理人卻沒有實施相應(yīng)的違法行為的情況,自然不能帶來使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的后果”。⒂也正是因為這種或然性,刑法沒有把濫用職權(quán)罪作為行為犯來規(guī)定,而是強調(diào)只有濫用職權(quán)的行為造成嚴重的危害結(jié)果時才作為犯罪來處罰。既然濫用職權(quán)罪的行為并不是在任何情況下都必然會導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果,行為人在實施濫用職權(quán)的行為時就不可能總是處于對危害結(jié)果“明知”的狀態(tài)。如果行為人在“不明知”的狀態(tài)下實施了濫用職權(quán)的行為,并且在客觀上造成了重大損失,按照“故意罪過說”的觀點,就不應(yīng)當構(gòu)成濫用職權(quán)罪。然而這種結(jié)論顯然是與刑法的立法意圖相悖的。
當然,在濫用職權(quán)的場合,不排除有“明知自己濫用職權(quán)的行為會導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生”的情況。但是如果行為人濫用職權(quán)就是希望通過自己的行為導(dǎo)致公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失,那么這種行為就應(yīng)當構(gòu)成與其行為方式相適應(yīng)的危害公共安全、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序或者侵犯財產(chǎn)等方面的相關(guān)犯罪,而不僅僅是一個濫用職權(quán)的問題。其濫用職權(quán)的行為應(yīng)當被故意使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的犯罪行為所吸收。
(三)由該罪的法定刑來分析其罪過形式只能是過失
刑法第397條規(guī)定:“國家機關(guān)工作人員濫用職權(quán)或者玩忽職守,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的,處三年以上七年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。國家機關(guān)工作人員徇私舞弊,犯前款罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定!
根據(jù)刑法第397條的規(guī)定和〈最高人民檢察院關(guān)于人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規(guī)定(試行)〉中關(guān)于濫用職權(quán)罪司法解釋的規(guī)定來看,有下列情形之一的屬“重大損失”,應(yīng)予立案:①造成死亡1人以上,或者重傷2人以上,或者輕傷5人以上的;②造成直接經(jīng)濟損失20萬元以上的;③造成有關(guān)公司、企業(yè)等單位停產(chǎn)、嚴重虧損、破產(chǎn)的;④嚴重損害國家聲譽,或者造成惡劣影響的;⑤其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形;⑥徇私舞弊,具有上述情形之一的。這表明只有當“危害社會的結(jié)果”達到法定的嚴重程度時,才能構(gòu)成濫用職權(quán)罪。如果行為人明知自己濫用職權(quán)的行為會造成“重大損失”,如死亡1人以上,或者重傷2人以上,或者輕傷5人以上的,并且希望或者放任“重大損失”的發(fā)生,法律只規(guī)定最高刑為七年的有期徒刑顯然不符合立法精神和法理。對這種“故意犯罪”處以這樣極輕的刑罰客觀上就造成了對犯罪的放縱,所以,從其法定刑來分析,其罪過形式只能是過失。
綜上所述,我認為,應(yīng)當摒棄把濫用職權(quán)罪視為故意犯罪的觀點,還濫用職權(quán)罪過失犯罪的本來面目。只有將其視為過失犯罪,才能與玩忽職守罪并行,而成為瀆犯罪的兩大基本類型。
注 釋
⑴ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(下),高等教育出版社2002年版,第881頁。
⑵ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(下),高等教育出版社2002年版,第882頁。
⑶ 參見孫謙主編:《國家工作人員職務(wù)犯罪研究》,法律出版社1998年版,第173頁。
⑷ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(下),高等教育出版社2002年版,第883頁。
⑸ 參見李潔:《論濫用職權(quán)罪的罪過形式》,載于《法學(xué)家》,1998年第4期。
⑹ 參見黃太云、滕偉主編:《中華人民共和國刑法釋義與適用指南》,紅旗出版社1997年版第596頁;張兆松,《濫用職權(quán)罪主觀要件淺析》,載《人民檢察》,1998年第4期。
⑺ 參見周道鸞、單長宗、張泗漢主編:《刑法的修改與適用》,人民法院出版社1997年版,第804頁。
⑻ 參見劉家琛主編:《新刑法新問題新罪名通釋》,人民法院出版社1997年版第1087頁。
⑼ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(下),高等教育出版社2002年版,第892頁。
⑽ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(下),高等教育出版社2002年版,第892頁。
⑾ 參見高明暄、馬克昌主編《刑法學(xué)》,北京大學(xué)出版社、高等教育出版社2000年版,第646頁
⑿ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(上),高等教育出版社2002年版,第245頁。
⒀ 參見高銘暄主編:《刑法專論》(上),高等教育出版社2002年版,第245頁
⒁ 參見高明暄、馬克昌主編:《刑法學(xué)》,北京大學(xué)出版社、高等教育出版社2000年版,第646頁。
⒂ 參見周振想主編:《中國新刑法釋論與罪案》,中國方正出版社1997年版,第1613頁。
引用參考文獻資料
(按引用先后排列)
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